Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования. Защита права на результат интеллектуальной деятельности Защита исключительных прав на результ

  • 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
  • 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
  • 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
  • 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
  • 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
  • 2. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.
  • 3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

  • 4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
  • 5. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Статья 1253. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав

Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Статья 1311. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав

В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта.

Наиболее распространенное требование, предъявляемое правообладателями при нарушении авторских прав, - требование о выплате компенсации. При этом, следует обратить внимание, что компенсация в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей выплачивается за каждый случай нарушения, что подразумевает, если Вы нарушили авторские права на 10 объектов авторского права, то указанную компенсацию надо умножить на 10.

Также следует помнить, что удаление информации об авторском праве (копирайтов, указаний авторства и т.п.) влечет отдельную ответственность в виде возмещения убытков или компенсации в указанном выше размере (ст. 1300 Гражданского кодекса).

Если при незаконном использовании объектов авторского права Вы уничтожили встроенные технические средства защиты, ограничения или их преодолели (подобрали пароли, взломали лицензионный контроль, распространяете с генератором лицензионных ключей и т.п.), то за такое действие Вы также несете дополнительную самостоятельную ответственность в виде возмещения убытков или компенсации в указанном выше размере (ст. 1299 Гражданского кодекса). Также имейте в виду, что создание и распространение подобных программ (по взлому, подбору ключей и т.п.) в большинстве случаев влечет уголовную ответственность (ст.ст. 272 и 273 Уголовного кодекса), однако т.к. это уже является не нарушением авторских прав, а компьютерным преступлением, подробнее данная ответственность рассматривать в рамках настоящей юридической консультации не будет.

Таким образом, если Вы распространяете нелицензионную, взломанную программу с удаленным из нее копирайтом, то правообладатель за такое нарушение авторских прав по закону может взыскать с Вас компенсацию в общей сложности в размере от 30.000 до 15.000.000 рублей.

При этом отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение авторских прав (п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса). Более того, встречаются случаи взыскания компенсации и в отсутствие вины нарушителя (например, при наличии у него лицензионного договора с лже-правообладателем), хотя, представляется, это и не совсем соответствует смыслу закона.

Рекомендуем также ознакомиться с позицией высших судов в отношении вопросов авторского права и правовой позицией Высшего Арбитражного Суда в отношении вины как основания ответственности за нарушение авторских прав.

У региональной общественной организации есть сайт. В сети Интернет обнаруживается сайт, отличающий на одну букву от сайта данной организации. На нем размещена также информация и символика(сайт-дублер). Как в таком случае региональная общественная организация может защитить свои права?

Ответ

1) Наименования некоммерческих организаций( Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная Кодекса.

2) интернет-сайт является объектом авторского права. Согласно ГК РФ, если сайт был создан по заказу общественной организации, исключительное право на сайт принадлежит заказчику, если договором не было предусмотрено иное.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах« Системы Юрист».

1.Постановление ФАС ВСО от 06.06.2012 № А19−15965/2011

« В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ« О некоммерческих организациях» некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования(пункт 1.1 статьи 4 Закона о некоммерческих организациях).

Однако, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ« О некоммерческих организациях» не определен способ защиты права на наименование некоммерческой организации.

Защита гражданских прав осуществляется установленными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способами, а также иными способами, установленными законом.

Статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в том числе, путем предъявления указанных в пункте 1 этой статьи требований, в частности о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним(подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом указанные способы защиты относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана(интеллектуальная собственность), указанным в пункте 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наименование некоммерческой организации в этом списке отсутствует.

Пункт 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяет правовую охрану, в том числе, на такие средства индивидуализации как фирменное наименование и коммерческое обозначение.

В силу пункта 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование должно иметь только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Из указанных норм следует, что право на фирменное наименование принадлежит только коммерческой организации, для некоммерческих организаций фирменное наименование не предусмотрено.

Данная позиция отражена в пункте 58.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой в силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций(статья 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ« О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса.*

Таким образом, запреты, содержащиеся в пункте 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, на некоммерческие организации не распространяются.

При таких обстоятельствах, не может подлежать удовлетворению требование истца(ФГБУ« Байкальский Государственный природный биосферный заповедник») о запрете ООО« Байкал-Инком» использовать наименование« Байкальский заповедник» для индивидуализации товаров, работ или услуг, в частности путем размещения обозначения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети« Интернет».

2.Постановление ФАС СКО от 09.02.2012 № А32−9696/2011

« Исходя из правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в определении от 10.02.2009 № 244-О-О, при принятии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации федеральный законодатель пошел по пути закрепления исключительных прав на фирменное наименование, носящих имущественный характер, только за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями(статья 1225, пункт 1 статьи 1473 Кодекса). Такой подход свидетельствует о том, что на наименования некоммерческих организаций правила параграфа 1 главы 76 Кодекса не распространяются.

Выводы, сделанные судами, соответствуют разъяснениям, содержащимся в пункте 58.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми в силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 Кодекса право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций(статья 4 Закона о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации(далее - Кодекс), на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса. «

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть

Защита исключительных прав

Способы защиты исключительных прав предусмотрены ст. 1252 ГК РФ. В частности, автор или иной правообладатель могут предъявлять требования:

О признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

О пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (например, требование о прекращении размещения произведения истца на сайте ответчика в сети Интернет);

О возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

Об изъятии материального носителя в соответствии с п. 5 ст. 1252 ГК РФ - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

О публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

К материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права, могут быть приняты обеспечительные меры, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Действующий ГК РФ внес значительные изменения в правила, регулирующие применение конфискации контрафактных экземпляров произведений, фонограмм и используемых для их воспроизведения материалов и оборудования. ГК РФ распространил возможность применения конфискации практически на все материальные носители, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности, если эти материальные носители являются контрафактными. По решению суда они подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).

Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации (п. 5 ст. 1252 ГК РФ).

Нарушителями авторских прав чаще всего оказываются лица, которые допускают незаконное использование охраняемых объектов авторских прав. Подобные действия именуются контрафактными, а сами нарушители - пиратами, от английского неологизма "piracy" - нарушение прав интеллектуальной собственности.

В случаях нарушения исключительного права на произведение, автор (иной правообладатель) наряду с использованием уже указанных способов защиты и мер ответственности (ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ) вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация является особым способом защиты исключительного права.

Законодатель указывает компенсацию как один из возможных способов защиты исключительного права на произведение "наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности". По сути, это альтернатива возмещению убытков, которое, как известно, представляет собой не только способ защиты, но и меру ответственности.

Размер компенсации за нарушение исключительного права на объект смежных прав устанавливается ст. 1311 ГК РФ.

Размер компенсации должен быть соразмерен с наступившими последствиями их нарушения.

Пример. ООО продавало компакт-диски с записью музыкального альбома, содержащего в числе других песни, автором слов которых указаны С. и В.

С. и В. передали исключительные права на использование своих произведений предпринимателю по договорам. Поэтому предприниматель счел, что действия ООО по распространению этих произведений без разрешения правообладателя нарушают его имущественные права, и потребовал от нарушителя выплаты компенсации.

Суд первой инстанции признал компакт-диск контрафактным, так как его распространение производилось без разрешения правообладателя на использование текстов записанных на нем песен, и взыскал с нарушителя компенсацию.

Однако суд не учел, что истец, в соответствии с авторскими договорами, приобрел у авторов С. и В. исключительные (имущественные) права на литературные произведения - тексты песен в форме звукозаписи.

Ответчик же продавал компакт-диски, то есть экземпляры фонограммы (звуковой записи) исполнения музыкальных произведений с текстами С. и В.

Таким образом, судом первой инстанции не определен объем правовой охраны литературных произведений как объектов авторских прав, не проверено наличие соответствующих разрешений авторов (правообладателей) на осуществление звукозаписи, без которых дальнейшее использование произведений, в том числе путем распространения экземпляров фонограмм, недопустимо.

Следует также учитывать, что, считая факт нарушения авторских прав истца доказанным, суд первой инстанции взыскал компенсацию. Между тем размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. В данном деле характер нарушения, срок незаконного использования, возможные убытки правообладателя не исследовались, в силу чего размер взысканной компенсации не обоснован.

Президиум ВАС РФ постановил дело направить на новое рассмотрение Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 февраля 2006 г. N 11997/05 // http://www.pravoteka.ru/pst/221/110257.html.

Кроме того, при взыскании компенсации значение имеет доказанность факта правонарушения и вина (ее отсутствие) правонарушителя.

Пример. ООО обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации за нарушение исключительного права на распространение программы для ЭВМ.

Индивидуальный предприниматель просил в удовлетворении искового требования отказать ввиду отсутствия вины в своих действиях.

Суд установил, что ответчик незаконно распространял компакт-диски с записью компьютерной игры путем розничной продажи. Это подтверждается кассовым чеком, отчетом частного детектива, свидетельскими показаниями, контрафактным компакт-диском с записью компьютерной игры и отличающимся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на указанную программу для ЭВМ.

Ответчик незаконно, без разрешения истца как владельца исключительных прав, использовал программный продукт. Он не представил суду каких-либо доказательств правомерности распространения им компакт-дисков с указанной компьютерной игрой.

Обладатели исключительных прав вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Основанием для взыскания с нарушителя авторских и смежных прав компенсации является факт нарушения таких прав, установленный судом. Согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Ответчик отсутствие вины в своих действиях не доказал.

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца как правообладателя, суд заявленное требование удовлетворил и взыскал с ответчика компенсацию Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // Вестник ВАС РФ. - 2008. - N 2..

1. Защита исключительного права

на результаты интеллектуальной деятельности
Согласно ст.1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – РИД), которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, также личные неимущественные права и иные права.

Вопросы, касающиеся защиты права на РИД, в современных условиях приобретают особую актуальность, так как в условиях рыночной экономики в нашей стране выполнение всех необходимых требований при регистрации и использовании РИД не может автоматически исключить возникновения различного рода споров и коллизий в данной области. Это обусловлено многими причинами, главными из которых, на наш взгляд, являются: специфика объекта интеллектуальной собственности; преднамеренное нарушение прав правообладателей третьими лицами; несовершенство отдельных норм законодательства по интеллектуальной собственности. Кроме того, усложняет ситуацию с разрешением сложных вопросов в сфере защиты права на РИД отсутствие достаточного опыта рассмотрения таких дел в судах.

Опираясь на существующий в отечественной цивилистике подход, можно определить защиту прав и законных интересов обладателей права на результаты интеллектуальной деятельности как совокупность предусмотренных законом мер, направленных на их восстановление или признание, пресечение их нарушений, применение к их нарушителям мер ответственности, а также механизм реализации этих мер. Таким образом, если правовая охрана РИД осуществляется с помощью всей совокупности правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие отношений в сфере интеллектуальной собственности, то защита права на них – более узкое понятие, применяемое только к случаям нарушения указанного права.

Защита субъективныхгражданских прав осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Ст. 11 ГК РФ посвящена её юрисдикционной форме, под которой понимается деятельность органов, уполномоченных принимать на основании обращения потерпевших необходимые меры по восстановлению нарушенных прав и пресечению правонарушений.

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются общий и административный порядки защиты нарушенных прав. По общему правилу защита осуществляется в судебном порядке согласно п.1 ст. 11 ГК РФ. Специальный порядок защиты гражданских прав составляет их защита в административном порядке.

Судебная защита гражданских прав осуществляется судом общей юрисдикции, арбитражным или третейским судом. В случае, когда конституционные права и свободы нарушены или могут быть нарушены законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотрение которого начато в суде или ином органе, граждане и организации обладают правом на обращение в Конституционный суд РФ (КС).

В качестве средств судебной защиты выступает по общему правилу иск, т.е. обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращённое к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежавшей на нём обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с другой стороны. В отдельных случаях средством судебной защиты являются заявление, в частности, по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействий) государственных органов, или жалоба, в частности, при обращении в КС.

Административный порядок защиты гражданских прав охватывает собой их защиту как специально уполномоченными на то законом органами, так и вышестоящими органами по отношению к тем должностным лицам и органам, которые нарушили права потерпевших. К числу первых относятся, например, Роспатент, антимонопольные и таможенные органы.

Средством защиты гражданских прав, осуществляемой в административном порядке, являются заявление или возражение, подаваемые в специально уполномоченные органы, а также жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган лицом, права и законные интересы которого пострадали в результате правонарушения.

Заметим, что в соответствии в распространенной в литературе точкой зрения способы защиты гражданских прав принято подразделять на меры защиты и меры ответственности, которые различаются между собой по основаниям применения, социальному назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым другим моментам. При этом меры ответственности, в отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения нарушителя определённых прав или возложения на него дополнительных обязанностей. В свою очередь, для применения мер защиты необходим лишь сам факт неправомерного поведения лица независимо от наличия вины.

Интеллектуальные права защищаются способами, как специально указанными в части четвертой ГК РФ применительно к интеллектуальным правам, так и общими для всех гражданских прав способами защиты, указанными в ст. 12 ГК РФ и урегулированными в части первой ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Необходимым условием реализации интеллектуальных прав на РИД является получение охранного документа. Предусмотренные Гражданским Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Если же фигуры автора и правообладателя исключительных прав не совпадают, то это может быть также и автор – в отношении личных неимущественных прав. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

В случае внедоговорного использования РИД как лицом, имеющим с правообладателем договорные отношения, но вышедшим за пределы предоставленных ему прав, так и лицом, не имеющим с правообладателем договорных отношений, происходит нарушение самого исключительного права.

Нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

2. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.

3. В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским Кодексом.

5. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Под частичным запретом на использование понимается:

в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Гражданским Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.

Согласно п.21 Регламента о продлении или восстановлении исключительного права на объекты промышленной собственности и селекционные достижения действие (бездействие) должностных лиц Роспатента, связанное с отказом исполнения государственной функции, может быть обжаловано патентообладателем (правообладателем) и иным заинтересованным лицом в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» руководителю Роспатента.
2. Защита объектов патентных прав
Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

Автором признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий РИД. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается автором изобретения, полезной модели, промышленного образца, если не доказано иное. Право на получение патента на объекты патентных прав (далее – ОПП) первоначально принадлежит автору.

Право на получение патента на ОПП может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору. Подтверждение права на получение патента каким-либо документом не требуется.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до введения соответствующего продукта или способа в гражданский оборот. Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

У производимой продукции почти всегда есть патентная защита. Поэтому именно здесь находится поле конкурентной патентной борьбы. Для обхода конкурирующего патента важны совместные действия изобретателя и юриста. Выделяют три способа обхода патентов:

1) юридический; 2)изобретательский; 3) смешанный.

Первый способ подразумевает использование несовершенства патентного законодательства и ошибок в описании технического решения в патенте. Сам объект изобретения при этом никак не изменяется. Второй способ подразумевает различные по глубине существенные преобразования структуры устройства или технологического процесса, которые являются предметом изобретения. Для этого необходимо проанализировать существующее техническое решение и определить его недостатки; попытаться устранить эти недостатки или определить причины, по которым это сделать нельзя; устранить данные причины и получить новый патент.

Однако часто бывает так, что запатентованный вариант полностью устраивает конкурента и его значительное изменение нецелесообразно. В этом случае возникает противоречие: надо изменить предмет изобретения для того, чтобы получить альтернативный патент, перекрывающий конкурирующий, но изменения не должны затрагивать принципа действия технической системы. Разрешить это противоречие можно, объединив юридический и изобретательский способ в один смешанный. Речь идет о минимальном с технологической точки зрения изменения предмета изобретения. Однако его может оказаться достаточно для получения юридически значимого отличия определенного патентного признака.

Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры:

2) об установлении патентообладателя;

3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;

4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

5) о праве преждепользования;

6) о праве послепользования;

7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с ГК РФ;

8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ.

Возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец; возражение на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной; возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец; возражение против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года, подаются в Палату по патентным спорам Роспатента в течение шести месяцев со дня получения заявителем решения или запрошенных копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Изобретению, на которое подана заявка в Роспатент, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

Лицо, незаконно использующее заявленное изобретение в указанный период, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. Реализация прав, предоставляемых таким видом охраны, возможна лишь после получения патента, в отношении которого возникла временная охрана.

Согласно п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ №122 от 13.12.2007 года «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам Роспатента.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктами 1 - 3, путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктом 4.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения Роспатента или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Признание патента недействительным означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Способы защиты исключительных прав

В случае, если запатентованным изобретением в период срока его действия воспользовалось лицо, которое не имеет на это права, такое действие будет рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя и такие действия признаются контрафактными.

Причем, именно патентообладатель обязан доказать, что нарушение исключительного права имеет место. Патентообладатель с доказательствами о нарушении исключительного права, вправе обратиться с исковым заявлением к нарушителю о прекращении противоправных действий. Вместе с этим патентообладатель имеет право на возмещение причиненных ему убытков от нарушителя.

Нарушения возможны также в рамках лицензионных договоров, т.е. из договорных связей. Так лицензиар (патентообладатель) в судебном порядке вправе требовать от лицензиата (пользователь) взыскания неустойки, убытков, досрочного расторжения такого договора.

Актуальные проблемы защиты патентных прав

В патентном праве существуют свои проблемы, особенно в части защиты прав и законных интересов обладателей патентных прав. Право на защиту имеют:

  • 1. Авторы;
  • 2. Владельцы патентных лицензий и их преемники;
  • 3. Патентообладатели.

В Российской Федерации ежегодно рассматривается около 3.500 (трех с половиной тысяч) споров, которые непосредственно связаны с интеллектуальной собственностью, и число таких дел постоянно увеличивается.

Из этого следует, что проблема споров в области интеллектуальной собственности очень актуальна. В связи с этим в 2010 году в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, инициатором и автором которого являлся Высший арбитражный суд Российской Федерации. Этот законопроект предполагал создание патентного суда по интеллектуальным спорам, исходя из того, что для решения патентных споров нужны специальные познания и вообще решение таких споров является трудоемким процессом для арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

Данный законопроект подвергся критике со стороны Государственной Думы Российской Федерации мотивируя тем, что:

  • 1. суды справляются положительно с задачей решения таких споров;
  • 2. споров возникающих из интеллектуальной собственности очень мало;
  • 3. создание и обслуживание патентных судов очень дорого обойдется и что нет нужды просто так тратить бюджетные деньги.

Но позже по Указу Президента РФ будет создан суд по интеллектуальным правам, который войдет в систему арбитражного суда, но а об этом немного позднее.

Следует отметить, что защита патентных прав может осуществляться любыми способами, которые предусмотрены законом. Чаще всего на практике используются 3 (три) таких способа:

  • 1. возмещение лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков;
  • 2. прекращение нарушения патента;
  • 3. публикация решения суда в целях защиты репутации.

Если рассматривать судебную практику, то можно рассмотреть конкретное дело. Иск был предъявлен к Обществу с ограниченной ответственностью «Ромашка» о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного права патентообладателя на изобретение, охраняемого патентом, к лицу, совершившему эти действия (ст.1252 ГК РФ).

Истец, который в свою очередь являлся руководителем фирмы-производителя масляных фильтров для автомашин марки «ГАЗ», в своем исковом требовании просил суд запретить ООО «Ромашке» (ответчику) использовать изобретение, которое было создано истцом, а именно «Способ контроля загрязненности масляного фильтра…». Это изобретение в свою очередь охранялось патентом Российской Федерации.

Благодаря консультации специалиста патентного поверенного РФ и консультации специалиста в лице директора Исследовательского центра продукции автомобилестроения суд удовлетворил все требования в полном объеме. Эти консультации являлись доказательной базой, и для такой категории дел это типично. А также в качестве доказательства было предъявлено в виде протокола осмотра сведения официального сайта в Интернет компании по производству автомобильных фильтров.

Эти доказательства говорят о том, что для их представления в суде требуется существенная финансовая возможность. Также судебные издержки по данным спорам могут существенно сказаться на возможности обращения в суд за защитой. Важно отметить, что эксперты в данном споре - работали в Москве, а не в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде таких профессионалов к сожалению не нашлось.

Главной задачей истца в этом разбирательстве было пресечение ответчиком нарушения его патентного права, несмотря на достаточно солидные судебные издержки, которые он понес в ходе разбирательства. Также истец рассчитывал на то, что это решение по этому делу будет носить прецедентный характер.

Я хотел бы, исходя из вышесказанного, выделить небольшие группы проблем, которые встречаются в связи с нарушением патентных прав:

  • 1. Значительная потребность в специальных знаниях для разрешения такого рода споров;
  • 2. Довольно-таки большие судебные издержки, это ведет к неравенству возможностей изобретателей;
  • 3. Дела носят затяжной, длительный характер;
  • 4. Не сложилась еще в полной мере судебная практика для решения дел данной категории, поэтому возможны различные решения судей по похожим спорам.

Думаю, что все эти проблемы вполне решаемы, особенно после создания суда по интеллектуальным правам.

Указом Президента РФ от 8 декабря 2011 года в системе арбитражных судов был создан суд по интеллектуальным правам. Он призван оспаривать нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, которые затрагивают законные интересы заявителей в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также занимается вопросами о предоставлении или прекращении правовой охраны этих результатов и средств индивидуализации. В его компетенцию также входит установление патентообладателя, признание патента недействительным, дела о возмещении вреда, о присуждении компенсаций, связанных с интеллектуальными правами (перечень в данной работе не исчерпывающий).

В арбитражный процессуальный кодекс введен новый участник процесса - специалист (ст.55.1 АПК РФ), который владеет специальными познаниями в соответствующей области. А также в аппарате суда по интеллектуальным права предусмотрено формирование группы советников, которые обладают профессиональными знаниями в области интеллектуальных прав, и способные существенно повлиять на исход дела.

По оценке председателя суда по интеллектуальным правам Людмилы Александровны Новосёловой, реальное проведение судебных заседаний будет возможно во 2 (второй) половине 2013 года. Суд по интеллектуальным правам не будет входить в какой-либо судебный округ и будет приравнен по статусу к федеральному арбитражному суду округа.

Дела, рассмотрение которых отнесено АПК РФ к компетенции Суда по интеллектуальным правам, впредь до начала его деятельности рассматриваются в суде, принявшем их к производству.

Дела, которые отнесены к подведомственности арбитражных судов в соответствии с предусмотренными АПК РФ правилами и приняты к производству судов общей юрисдикции на день начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

В связи с созданием нового судебного органа Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ и Федеральным законом от 08.12.2011 № 422-ФЗ внесены изменения в соответствующие законодательные акты. Кроме того, Пленум ВАС РФ уже принял постановление от 08.10.2012 №60, разъясняющее законодательные новеллы. Работу новый судебный орган начнет после завершения всех необходимых формальностей и принятия пленумом Высшего арбитражного суда РФ соответствующего постановления.

Я считаю, что создание такого суда назревало давно. Да и сама идея не являлась новой, но в наше время вопросы, связанные с созданием суда по интеллектуальным правам вновь обрели актуальность. Этот суд позволит качественно, профессионально, эффективно рассматривать дела - благодаря специальным знаниям в этой области. Он сможет повысить инвестиционную привлекательность экономики Российской Федерации, а также повысить эффективность системы защиты интеллектуальных прав не уступая зарубежным странам. А то, как будет функционировать этот суд и какой будет складываться судебная практика - увидим в ближайшем будущем.

Случайные статьи

Вверх