Шлейден и шванн - первые каменщики клеточной теории
Российскому физиологу Ивану Павлову принадлежит сравнение науки со стройкой, где знания, как кирпичики, создают фундамент...
Товарный знак на сегодняшний день является самым важным средством индивидуализации, именно поэтому вопрос охраны интересов правообладателей стоит особенно остро. Напомним, что владельцу принадлежит исключительное право – гарантированная законом возможность использовать торговую марку любым образом в рамках закона. Сперва дадим понятие использованию, потом проанализируем отдельные случаи, связанные с использованием чужого товарного знака.
В практике утвердилась правовая позиция, согласно которой использование – это размещение товарного знака. Кроме того, в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ указаны отдельные частные случаи использования. Сюда относятся эпизоды размещения товарного знака:
Обратите внимание, что каждый из этих случаев предполагает, что другие лица использовать товарный знак в отношении аналогичных эпизодов не вправе. Однако из этого правила есть исключения, которые касаются, в частности, двух последних случаев. Остановимся здесь подробнее.
Как использовать товарный знак в данной ситуации? Представим стандартную ситуацию. Небольшое предприятие, продающее запчасти к автомобилям, чтобы проинформировать покупателей о том, запчасти каких брендов можно приобрести у них, вполне логично размещает соответствующие товарные знаки в объявлениях и рекламе. Кроме того, и на самом магазине размещаются эти торговые марки. Проанализируем эту ситуацию с правовой точки зрения.
Товарные знаки всех брендов, запчастями которых торгует магазин (пусть это будут Mercedes-Benz и Volkswagen) охраняются интеллектуальным правом как средства индивидуализации. У каждой этой торговой марки есть свой правообладатель, а если обратиться к уже упоминаемой статье 1484 ГК РФ, то он и только он вправе использовать товарный знак в рекламе. Следовательно, третьи лица (каким и является в нашем примере магазин) это делать не могут. Единственный выход – заключить лицензионный договор, чтобы получить возможность использовать товарный знак. Должен ли российский магазин связываться с немецким правообладателем в каждом таком случае?
Обратимся к Федеральному закону «О рекламе». В статье 5 введено такое понятие, как недобросовестная реклама. Перечислены отдельные случаи, какая реклама не допускается. Одним из таких эпизодов является использование чужого средства индивидуализации, если это вводит в заблуждение относительно того, кто реальный правообладатель. Иными словами, нельзя делать так: разместить товарный знак и «нажиться» на его репутации, указав, например, что магазин является официальным поставщиком запчастей от официального дилера. Можно ли из этого сделать вывод, что в остальных случаях, просто в качестве информации, размещать можно?
Да, и, по крайней мере, это представляется вполне логично. Хотя было нашумевшее дело, когда Volkswagen посчитал иначе, потребовав не только удалить размещенные товарные знаки, но и огромные суммы в качестве компенсации. Впрочем, суд, руководствуясь Законом и, видимо, здравым смыслом, встал на сторону предпринимателя, решив, что простое информирование о том, что продается в магазине, никоим образом не нарушает интересы обладателя исключительного права.
Здесь тоже все не так просто. Ситуация, когда рядовые пользователи размещают обозначение товарных знаков, законом не регламентируется. По той же логике, что и с рекламой, здесь нарушения нет ввиду отсутствия умысла пользователя на причинение вреда правообладателю. Иначе были бы сотни тысяч исков. Хотя опять-таки формально все это можно подвести под нарушение.
А вот случаи, когда товарные знаки регистрируются в качестве доменных имен, очень распространены. Это так называемые доменные споры. Суд по интеллектуальным правам однозначно высказался по этому поводу, что прав всегда владелец товарного знака. Поэтому даже если некий пользователь ранее зарегистрировал сайт, к примеру, www.cocacola.ru , ему придется сменить название и, вероятнее всего, уплатить компенсацию. По этому поводу можно вспомнить один из первых случаев: дело Майка Ро Софта против корпорации Microsoft.
Хотя прямо это не предусмотрено в законе, но очевидно, что не будет нарушением исключительного права, когда гражданин размещает товарные знаки, например, у себя дома (т.е в личных целях). Здесь можно провести аналогию с институтом авторского права, где подобное допускается. Поэтому обычный гражданин может не беспокоиться за это. Хотя конкретная норма в законе, конечно, не помешала бы, тогда бы такие случаи, как предъявление претензий со стороны концерна Volkswagen, не имели место быть.
В п. 3 ст. 1484 отдельно указан запрет на размещение третьими лицами товарного знака на товарах. Из этого можно сделать вывод, что нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью, самые существенные. Действительно, продажа контрафактной продукции подрывает гражданский оборот и нарушает нормальное функционирование рынка. За это предусмотрена не только гражданская ответственность, но и административная, уголовная (более подробно об этом здесь).
Товарные знаки - это средства, которые позволяют вам защитить и индивидуализировать вашу продукцию. Только лицо, зарегистрировавшее данный символ и наименование, имеет исключительное право на его использование в своей коммерческой деятельности.
Товарным знаком является уникальное обозначение товара, которое включает его наименование и визуальный логотип. Оно регистрируются в специальном порядке, который установлен на законодательном уровне. Можно сказать, что это своего рода визитная карточка фирмы, которая выделяет ее среди производителей аналогичных наименований продуктов.
Сегодня рынок вышел на новый уровень, когда конкурируют не столько продукты и услуги, сколько сами товарные знаки. Чаще известный бренд является более значительным аргументом в пользу покупки, чем технические и качественные характеристики продукта. В связи с этим защита товарных знаков приобретает еще большую актуальность. Также это связано еще и с тем, что не только товар, но и знак, идентифицирующий его, имеет реальную денежную стоимость.
Этапы регистрации:
Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма, вся процедура может растянуться на период, равный примерно 2 годам.
Товарные знаки товаров выполняют несколько важных функций, среди которых стоит выделить следующие:
Товарные знаки - это определенные символы, к которым выдвигается ряд существенных условий и требований:
Товарные знаки - это, прежде всего, коммерческое понятие, а потому есть ряд категорий, которые не могут использоваться в данном контексте. К ним относятся:
В некоторых случаях запрет на использование вышеприведенных категорий может быть снят. Чаще всего это касается каких-либо государственных предприятий.
Использование товарного знака подразумевает его нанесение непосредственно на сам товар и его упаковку, рекламную продукцию, офисные документы, тиражирование его в печатных изданиях и прочих средствах массовой информации. Это может происходить несколькими способами:
Товарные знаки - это своего рода идентификаторы, с которыми производитель может поступить двумя способами:
В первом варианте вы минимизируете удар по своей репутации, если какой-то из продуктов зарекомендует себя не лучшим образом. Но в этой ситуации в разы возрастают затраты на рекламу. Второй вариант делает ваши товары узнаваемыми и сокращает маркетинговые расходы, но в случае неудачи одного из брендов это отразится на общем объеме продаж.
Каждый должен иметь в виду, что право на товарный знак охраняется на законодательном уровне. Физическое или юридическое лицо имеет право использовать его самостоятельно, а также выдавать разрешение (или отказ) на данное действие другим участникам рынка. Стоит сказать, что попытки имитации или частичное копирование элементов уже зарегистрированной торговой марки уже считается правонарушением и является основанием для обращения в судебные инстанции.
Исключительное право на товарный знак засвидетельствовано в специальном регистрационном документе. Эта бумага действительна не только в той стране, резидентом которой является предприниматель, но также и за ее пределами. Стоит отметить, что документ остается действительным в течение 10 лет, после которых стоит подать повторную заявку на подтверждение своих прав на товарный знак.
Стремясь воспользоваться репутацией известных производителей, некоторые производители часто прибегают к недобросовестной конкуренции, нанося чужой товарный знак на свою продукцию. Стоит отметить, что это правонарушение попадает под действие уголовного законодательства. Как гласит закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товара", использование фирменных атрибутов третьими лицами невозможно без официального разрешения со стороны предпринимателя.
Стоит отметить, что возбуждение уголовного дела против правонарушителя может быть осуществлено даже в том случае, если официальная жалоба или заявление от потерпевшей стороны не поступили. При этом обязательным условием является неоднократное совершение данного деяния, а также нанесение материального убытка прямому владельцу фирменных атрибутов.
За незаконное использование товарного знака нарушителю может быть присуждено следующее наказание:
Наказание может пропорционально увеличиваться, если правонарушение было совершено неоднократно.
Статья будет полезна предпринимателям, чтобы понять, откуда возникает выгода при использовании товарного знака. Рассмотрим общепринятые варианты использования с точки зрения законодательства, а также несколько практических примеров использования.
Особое внимание уделим ситуациям, когда отсутствуют доходы от продажи лицензий.
Что можно делать с товарным знаком после его регистрации? После государственной регистрации товарного знака, у его правообладателя возникает исключительное право использования товарного знака, в соответствии с которым можно:
Так как про использование товарного знака с точки зрения законодательства мы писали в нашей предыдущей статье, далее об использовании товарного знака речь пойдет исключительно с практической точки зрения.
Многие компании считают, что выгода от использования товарного знака может возникнуть исключительно при оформлении лицензионных договоров или при продаже франшиз. Такую точку зрения легко понять: если за использование товарного знака платят деньги, то товарный знак приносит доход.
Давайте попробуем разобраться, если лицензии никто не покупает и денег не платит, то приносит ли использование товарного знака своему правообладателю какую-либо выгоду? Так как одним из наших основных направлений является оценка нематериальных активов, мы часто сталкиваемся с задачей определения выгоды от товарного знака без лицензий и франшиз. Приведем несколько примеров (мы учитываем это при определении стоимости товарного знака).
Представим возможные последствия от использования обозначения (названия, логотипа, бренда), который предварительно не был зарегистрирован в качестве товарного знака. Если бизнес будет активно развиваться, то возможно наступление нескольких нежелательных событий с конкретными измеримыми убытками:
Исходя из описанных ситуаций, товарный знак можно рассматривать как «средство минимизации рисков», «гарантию светлого будущего» или вообще «страховой полис от недобросовестных конкурентов». Выгодно ли иметь такую «страховку»? Да, это приносит определенную выгоду, которую даже можно численно измерить (см. примеры выше).
А если Вам интересно сотрудничество по реализации ваших товаров с дистрибьюторами - им такая «страховка» тоже очень часто интересна, потому что в случае нарушения Вами чужих прав, ответственность возникнет и у дистрибьютора. Регистрация товарного знака означает, что права есть, в первую очередь, у Вас, а дистрибьютору ничего не грозит.
Когда разговор идет о предпринимателях, состояние которых исчисляется в миллионах или миллиардах денежных единиц, многие представляют себе такого Скруджа МакДака , который ныряет со специального мостика в свой огромный денежный сейф, а затем в самом буквальном смысле купается в деньгах.
Однако, в реальном мире основной частью такого состояния миллиардеров, как правило, являются не наличные деньги, а денежное выражение стоимости их собственности (которую можно, если что, продать).
По некоторым данным, товарный знак составляет в среднем около 40% стоимости зарубежных компаний. Таким образом, состояние собственника такой среднестатистической зарубежной компании будет почти наполовину состоять из рыночной стоимости его бренда. Во-первых, это еще раз подчеркивает важность его своевременной государственной регистрации, а во-вторых, это подчеркивает ценность товарного знака как актива компании.
Но Вы можете задать вопрос: «Какой смысл во всей этой капитализации бизнеса, кроме не всегда ликвидного нематериального актива, личного морального удовлетворения и присутствия в рейтингах Форбс?»
Кроме всего вышеперечисленного, наличие в финансовой структуре компании значительного нематериального актива имеет также и множество практических преимуществ, например:
Возможные варианты распоряжения правом на товарный знак ограничиваются только фантазией, достаточно посмотреть него просто как на актив (как, например, на автомобиль или здание) и учесть его ликвидность. Если про товарный знак никто ни разу не слышал, то продать его будет не так легко, как автомобиль - а это существенно отразится на стоимости.
Товарный знак - популярное средство по оптимизации налогообложения. Популярность этого варианта обусловлена двумя основными причинами:
Подробнее об этой теме мы обязательно напишем в отдельной статье, а сейчас, если Вас заинтересовал такой вариант использования товарного знака, будем рады проконсультировать по любому удобному для Вас каналу связи.
Исключительное право на товарный знак также позволяет пресекать попытки конкурентов использовать ваш товарный знак незаконно. Использование товарного знака признается незаконным, если такое использование происходит без предварительного приобретения соответствующей лицензии.
Некоторые предприниматели после регистрации своего товарного знака считают, что на территории РФ есть какой-то государственный орган, который непрерывно отслеживает нарушения товарных знаков, а затем привлекает нарушителей к ответственности. На деле же все происходит иначе.
Правообладателю со стороны закона просто предоставляется право (возможность) привлекать к ответственности нарушителей, а будет ли правообладатель такой возможностью пользоваться - зависит только от него. Иными словами, обязанность по отлову нарушителей товарного знака лежит на его правообладателе.
Товарный знак может приносить выгоду просто потому, что он зарегистрирован. Совершенно необязательно продавать кому-то лицензии, чтобы это почувствовать.
Если Вас интересует вопрос регистрации товарного знака, то более подробно о нашей удобной схеме работы можно ознакомиться в соответствующей статье на нашем сайте . Будем рады быть Вам полезными!
Желая зарегистрировать свой товарный знак, предприниматель может столкнуться с тем, что схожее обозначение в отношении однородных товаров уже зарегистрировано другим лицом. А это, напомним, является основанием для отказа в предоставлении товарному знаку правовой защиты (). Никто не мешает предпринимателю зарегистрировать иное оригинальное обозначение, но, как правило, интерес заключается в регистрации именно этого товарного знака. Проблема может быть решена, если исключительное право конкурента на спорное обозначение будет прекращено досрочно вследствие неиспользования товарного знака (). Подобную возможность законодатель рассматривает как антимонопольный инструмент защиты от недобросовестной конкуренции, выраженной в приобретении и неиспользовании товарного знака ( , ).
Однако правовая охрана товарного знака в данном случае может быть прекращена досрочно только при одновременном наличии следующих условий:
По общему правилу, заинтересованность должен подтвердить сам заявитель. Так, заинтересованным лицом может считаться лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Это, например, производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подав заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения ().
А вот доказать факт использования товарного знака обязан правообладатель (). Причем учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот ( , утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.; далее – Обзор). Такими действиями могут считаться размещение товарного знака на этикетках или упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках либо хранятся или перевозятся с этой целью и т. д. ().
МНЕНИЕ
Алексей Федоряка, руководитель департамента промышленной собственности патентно-адвокатского бюро "Гардиум":
При этом нередко на практике встречаются случаи так называемого символического использования товарного знака с одной лишь целью сохранить право предпринимателя на обозначение. В минувшем году СИП рассмотрел сразу несколько споров, в которых исследовал этот вопрос. Рассмотрим их подробнее.
Общество "Г", производящее профессиональную автохимию, обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего компании "Н" товарного знака "L" в отношении товаров , сославшись на то, что оспариваемое обозначение не использовалось в течение трех лет.
Факт использования товарного знака компания подтвердила, представив в том числе товарные накладные о поставке трем физическим лицам шести образцов средства для мытья деревянных поверхностей "L".
Для составления искового заявления о защите прав на использование товарного знака и взыскании компенсации воспользуйтесь
"Конструктором правовых документов" в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!Тем не менее, суд счел, что это не может являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака. СИП пояснил, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, в том числе показатели объема такой продукции. Например, если речь идет о дорогостоящей (эксклюзивной) продукции, низкий уровень товарооборота в совокупности с иными доказательствами может быть признан достаточным подтверждением использования спорного обозначения. Тогда как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (стоимость, распространенность, принадлежность к предметам каждодневного использования и др.) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака.
Произведенный объем продукции бытового назначения в количестве шести экземпляров за восьмилетний период действия товарного знака и его введение в оборот путем передачи таких образцов товара трем физическим лицам не позволяет сделать вывод о достаточности доказательств использования ответчиком спорного обозначения, заключил суд ().
МНЕНИЕ
Игорь Моцный, патентный поверенный, арбитр Центра по рассмотрению доменных споров при Чешском Арбитражном Суде:
"Товарные знаки, которые не используются правообладателями, не выполняют своей основной экономической функции (индивидуализация товаров, работ, услуг), создают препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности третьими лицами. Более того, их дальнейшее действие противоречит общественным и государственным интересам, так как под этим знаками не производится и (или) не реализуется продукция, а значит в бюджет не поступают обязательные платежи".
Компания "П" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "С" товарного знака в отношении товаров "пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений", поскольку он, по мнению заявителя, не использовался правообладателем более трех лет.
Общество настаивало на том, что использовало спорное обозначение и представило в подтверждение этого факта договоры поставки товара, товарные накладные, акты, рекламные материалы на продукцию, фотографии торгового зала магазина и др. Однако компания назвала использование ответчиком товарного знака символическим ввиду незначительного количества товаров, указанных в товарных накладных.
СИП, однако, с мнением истца не согласился, подчеркнув, что сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот. Примененные обществом способы введения товаров в гражданский оборот являются стандартными и не выходят за рамки обычного делового оборота, указал суд.
Из совокупности представленных ответчиком доказательств СИП усмотрел, что поставка товаров по товарным накладным являлась лишь частью предпринимательской деятельности общества по поставке товаров, осуществляемой на систематической основе, и счел факт использования товарного знака доказанным ().
Общество "Т", имея намерение использовать обозначение "К" для маркировки плодовых вин и считая, что компания "А" не использует свой товарный знак в течение трех лет, обратилось в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров "алкогольные напитки (за исключением пива)".
В подтверждение факта использования спорного товарного знака компания представила договор поставки между обществами "Р" и "В", лицензию на производство, хранение и поставку вина, справку о произведенной обществом "Р" продукции под спорным товарным знаком, фотографии бутылки сливового вина "К", товарные накладные и т. д.
При этом согласно представленным в материалы дела выпискам из ЕГРЮЛ участником общества "В" с долей участия 99% является общество "Э", генеральным директором которого и участником с долей участия 99% выступает А., генеральный директор и единственный участник общества "А". Следовательно, поставка продукции осуществлялась между аффилированными юридическими лицами. А это с учетом небольшого объема поставленной продукции не может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, счел истец.
Суд, в свою очередь, занял иную позицию, указав что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений позволяет предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Более того, при наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Тем самым тот факт, что спорный товарный знак использовался по согласию и под контролем ответчика аффилированным с ним лицом является надлежащим использованием товарного знака.
Что касается незначительного количества реализованной продукции, суд отметил, что переданные по товарной накладной товары являются лишь частью большой партии товаров, переданной на реализацию. Примененные ответчиком способы введения товаров в гражданский оборот не выходят за рамки обычного делового оборота. Таким образом, судьи не усмотрели оснований для вывода о том, что использование спорного товарного знака носило символический характер ().
Иностранная компания "V" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "Р" товарного знака "R" в отношении товаров "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху" вследствие его неиспользования.
В качестве доказательств использования спорного обозначения общество представило в том числе договор купли-продажи самолета "R" и договор с обществом "П" на изготовление маркированных прицепов для легковых автомобилей.
Суд пояснил, что договор купли-продажи самолета подтверждает факт использования ответчиком товарного знака, но акт приема-передачи товара был оформлен 4 октября 2016 года, то есть уже за пределами срока доказывания факта использования спорного обозначения (с 12 февраля 2013 года по 11 февраля 2016 года).
Кроме того, СИП отметил, что согласно договору ответчика с обществом "П", последнее обязалось изготовить и передать в его собственность автомобильные прицепы, в обязательном порядке маркированные спорным товарным знаком. А приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака – для этого необходимо последующее введение этой продукции в гражданский оборот. А этого, подчеркнул суд, ответчик не доказал.
Таким образом, СИП пришел к выводу о символическом использовании ответчиком спорного товарного знака, что и стало основанием для досрочного прекращения правовой охраны спорного обозначения ().
Формирующуюся СИПом практику эксперты сочли важной, вместе с тем отдельно отметив вопросы, требующие особого внимания и последующей корректировки.
МНЕНИЕ
Анастасия Расторгуева, партнер Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и Партнеры":
"В анализируемых актах суд приходит к ряду интересных и важных выводов, напрямую не вытекающих из правовых норм, что говорит о выполнении судом своей важной роли – толковании норм права. Вывод об установлении совокупности обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции выглядит очень разумным, а вот приведенный пример с объемом продукции кажется спорным и дающим слишком широкий коридор для судебного усмотрения".
Игорь Моцный убежден, что реально используемые товарные знаки должны продолжать действовать и сохранять свою силу независимо от интенсивности их использования и объемов продаж товаров или оказанных услуг: "Не все предприниматели одинаково успешны в своей деятельности и далеко не каждая предпринимательская деятельность приносит быструю и большую прибыль. Суды могут и должны сформировать критерии, которые позволят максимально четко провести границу между настоящим использованием и использованием символическим".
МНЕНИЕ
Анатолий Семёнов, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности:
"Безусловно, важно сформировать стандарт доказывания подлинного использования товарного знака для целей устранения ошибок правоприменения. Пока, к сожалению, следует признать, что судебная практика СИП крайне непоследовательна в отношении критерия количественной достаточности и полностью отрицает очевидную для практики Европейского союза неприемлемость описательного использования для целей подтверждения подлинного использования, почему-то относя доводы об описательности к административной процедуре в Роспатенте и отказываясь рассматривать их в судебном порядке.
Тем не менее, ничто не стоит на месте и вполне вероятно, что после ожидаемой правовой позиции КС РФ по жалобе общества "П" в отношении существа права на товарный знак [Конституционное дело № 6182/15-01/2017, № 5898/15-01/2017 о проверке конституционности положений , в связи с жалобой общества "П", рассмотренное в публичном слушании 14 декабря 2017 года . – Ред .] и неизбежного обновления кадрового состава СИП после грядущего переназначения судей в связи с истечением полномочий в конце 2018 – начале 2019 годов ситуация с восприятием общепризнанных принципов международного права заметно улучшится".
Специалисты также рассказали читателям портала ГАРАНТ.РУ, каким образом правообладатель может минимизировать риски утраты прав на свой товарный знак.
МНЕНИЕ
Виталий Тукманов, руководитель проектов патентно-адвокатского бюро "Гардиум":
"Правообладателю необходимо представлять как можно больше доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Желательно представлять документы о реализации большого объема товаров в адрес разных покупателей. В ситуациях, когда товарный знак активно не используется, правообладатель в целях сохранения правовой охраны обозначения должен обеспечить доведение до конечного потребителя своей продукции, маркированной товарным знаком. Объем реализации может быть небольшим, но, по крайней мере, иметь сколь-либо систематический характер".
Игорь Моцный советует правообладателям обращать внимание на следующие обстоятельства:
Как считает Анастасия Расторгуева, с учетом формирующейся позиции СИП количество удовлетворяемых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возрастет. "Очевидно, что позиции, закрепленные в рассмотренных постановлениях, в скором времени будут восприняты нижестоящей инстанцией, чему должно способствовать и то обстоятельство, что дела, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в первой инстанции также рассматривает СИП", – поддержал Виталий Тукманов. А вот Игорь Моцный, с одной стороны, считает, что подход СИПа не должен существенно повлиять на существующую практику, поскольку суд лишь трактовал символическое использование товарных знаков с учетом ранее выраженной позиции ВС РФ (). Но с другой стороны, эксперт все же полагает, что в новых судебных актах будет продолжено дальнейшее толкование понятия символического использования товарного знака.
Правообладатель может проводить уступку товарного знака.
По какому договору могут передаваться права на товарный знак?
Для этого заключается специальный договор отчуждения исключительного права пользования или соглашение об .
Договор регулируется статьей №1488 Четвертой части ГК РФ.
В соглашении прописывается, на какие именно товары или услуги передаются права.
Право на использование товарного знака — это право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.
Исключительное право на товарный знак может быть передано владельцем на платной, безвозмездной основе или после заключения гражданско-правового контракта .
Здесь собственник полностью передает свои полномочия на обладание наименования, признает отказ от его дальнейшей эксплуатации. Это делается зачастую перед ликвидацией и сменой направления деятельности обладателя.
Передача исключительных прав на товарный знак во временное пользование подразумевает оформление лицензионного договора, который действует в течение определенного срока. Основные детали прописаны в статье №1489 4-й части Гражданского кодекса РФ.
Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
Выдача лицензии другому лицу не означает, что у владельца ТЗ пропадают права на него. Он может ограничивать возможности обращения, признать прекращение договора при различных нарушениях.
Собственник имеет возможность выдавать несколько таких лицензий, получая прибыль от каждой. Лицензиар обязывается следить за должным качеством продукции. Если оно будет ухудшаться, то могут последовать запреты со стороны лицензиата.
Для официального оформления договора об отчуждении прав на торговый знак или лицензии временного пользования необходима регистрация в . Предварительно оплачивается пошлина, сумма которой в обоих случаях одинакова.
Ведомству предоставляется :
При успешном подтверждении высылается уведомление о прохождении регистрации.
Договор о передаче права на регистрацию товарного знака другому лицу заключается только с физическим или юридическим лицом, являющимся предпринимателем.
Товарный знак юридического лица может быть использован только после соблюдения всех необходимых процедур . Разрешение правообладателя на использование товарного знака должно быть правильно оформлено.
Сам договор содержит :
Здесь указываются данные владельца и получателя прав :
Разрешение на использование товарного знака также выдается его собственником. Оно составляется по любому из вышеперечисленных способов: с помощью лицензии или договора на уступку.
Здесь рассматривается дата отправления заявки или приоритета на получения права, размещения в государственном реестре и сведений об уже существующем юридически обозначении в бюллетене Роспатента, выдачи свидетельства.
Договор вступает в действие с момента отправления запроса в Роспатент .
Право на использование чужого товарного знака возникает только после совершения регистрации или внесения информации в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.
Фактически от даты подачи заявки отсчитывается только истечение исключительных полномочий первоначальным владельцем.
Исключительное право обладания может существовать в течение 10 лет согласно статье 1491 Гражданского кодекса РФ. Срок отсчитывается с момента предоставления заявки в Роспатент.
Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак
Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.
По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.
В соответствии с законодательством, передача прав на товарный знак по договору может быть продлена на десять лет возможно с разрешения правообладателя. Каждый раз должна оплачиваться пошлина в размере 20250 рублей. Повторную подачу запроса следует проводить за полгода до окончания периода действия договора. На весь процесс уходит 2-3 месяца.
Товарный знак, являющийся объектом интеллектуальной собственности, нуждается в своевременном продлении. Это – частый предмет споров и разногласий. Он регистрируется в определенном порядке.
Правообладатель может позволять пользоваться объектом сторонним лицам при заключении договора об отчуждении либо оформлении лицензионного соглашения. Также возможна передача прав на товарный знак на определенный период.
В любом договоре четко прописываются полное наименование, аббревиатура товарного знака, его изображение и другие важные сведения. Для окончательной регистрации документы отправляются в Роспатент.